Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Дотримання процедури отримання висновку експерта в слідчо - судовій практиці майже завжди підлягає сумніву

16.09, 12 травня 2017
38468
6

Адвокат вважає майже неможливим знайти висновок експерта, який відповідає всім процедурним вимогам

Законодавцем встановлено, що висновок експерта в кримінальному провадженні є процесуальним джерелом доказів (ч. 2 ст. 84 КПК), який не є обов'язковим для особини або органу, який здійснює провадження, і не має наперед встановленої доказової сили (ч. 2 ст. 94, ч. 10 ст. 101 КПК).

Проте на практиці останнє правило майже не виконується. У більшості випадків суд та слідчий (прокурор) ставляться до висновку експерта як до непорушної істини, яка є ключовою та вирішальною для обгрунтування обвинувачення та подальшого постановлення вироку. Особливо це стосується судновий-медичних експертиз, що проводяться обов'язково (ч. 2 ст. 242 КПК).

Саме тому, доведення стороною недопустимості даних, що визначаються у висновку експерта як докази, фактично означає виграш в процесі.

Як відомо, докази, для того щоб набути свого статусу, мають бути отримані у передбаченому КПК порядку (ч. 1 ст. 84 КПК). Якщо уважно вивчити процедурні вимоги, які висуваються до всіх етапів з качану призначення експертизи, до її проведення та оформлення, та порівняти з тим, як це робиться на практиці, то знайти висновок експерта, який відповідає всім процедурним вимогам, - майже неможливо. Саме це і мають використовувати в процесі зацікавлені учасники.

Обставини та порушення, що використовуються для визнання висновку експертизи недопустимим доказом

Важливо розуміти та доводити в процесі, що відповідно до ст. 84 КПК висновок експерта не є доказом, а лише процесуальним джерелом доказів, а доказами є фактичні данніотримані у передбаченому КПК порядку, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Тобто, висновок експерта може статі доказом у кримінальному провадженні тільки за умів що він :

а) містить фактичні данні, тобто такі, що є беззаперечні та не викликають сумніву (проте будь-який висновок експерта можна та потрібно піддавати сумніву.),

б) отриманий з дотриманням встановленого порядку - що дуже часто порушується,

в) має значення для кримінального провадження та належить до обставин, що підлягають доказуванню (ст. 91 КПК) (на що, як правило, взагалі не звертають увагу).

А також він:

- не грунтується на доказах, які визнані судом недопустимими (ч. 5 ст. 101 КПК) і

- не отриманий з істотним порушенням прав людини і основоположних свобод (ст. 87 КПК)

У Ухвалі ВССУ від 12.11.2015, в справі № 5-2095км15 зазначено:

Відповідно до положень ст.87 КПК недопустимими є доказиотримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов' язковість яких надана Верховною Радою, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. Суд зобов'язаний визнати істотним порушенням прав людини та основоположних свобод, зокрема, здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умів.

А в п.17 Ухвали Пленуму ВСУ від 30.05.1997 р. № 8 "Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах" троянд' яснено :

При перевірці й оцінці експертного висновку суд повинний з'ясувати:

- чи було дотримане вимоги законодавства при призначенні та проведенні експертизи;

- чи не було обставин, які виключали доля експерта у справі;

- компетентність експерта і чи не вийшов він за межі своїх повноважень;

- достатність поданих експертові об' єктів дослідження;

- повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним;

- узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком експертизи;

- обгрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

Знайти висновок експерта який би відповідав всім цим вимогам майже неможливо, що надає адвокатові великі можливості для застосування прийомів захисту.

Олег Несінов

Типові порушення

1. У разі призначення експертизи в період досудового розслідування.

1.1. Слідчий, прокурор, суд мають не тільки роз'яснити, але й забезпечити право підозрюваного, обвинуваченого на захист (п. 13 ч. 1 ст. 7, ст. 20, ч. 1 ст. 2, п. 2. ч. 3, ч. 5 ст. 42 КПК).

Одним з таких гарантованих прав підозрюваного, обвинуваченого є право на відвід - в тому числі експерту (експертній установі) (п.13 ч. 3 КПК). Не забезпечення цього права (що є системним у нашій правовій дійсності) - порушує право підозрюваного, обвинуваченого на захист та надає підстави наполягати на визнанні отриманого доказу (висновку експерта) недопустимим (п. 3. ч. 2. ст. 87 КПК).

1.2. Призначення судової експертизи є слідчою дією (глава 20, ст. 242 КПК).

Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під година проведення слідчої (розшукової) дії осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Перед проведенням слідчої (розшукової) дії особам, які беруть у ній доля, роз'яснюються їх права і обов'язки, передбачені цим Кодексом, а також відповідальність, встановлена законом (ч. 3. ст. 23 КПК).

Для того, аби підозрюваний, обвинувачений міг взяти доля у слідчий дії - призначення та проведення експертизи, йому, відповідно до вимог п. 13 ч. 1 ст. 7, ст. 20, ч. 1 ст. 2, п .2. ч. 3, ч. 5 ст. 42 КПК мають бути також троянд' яснені положення ст. 4 Закону України "Про судову експертизу". У ній зазначено, що правильність висновку експерта, крім іншого, забезпечується присутністю учасників процесу у передбачених законом випадках під година проведення судової експертизи. Таке саме право обвинуваченого передбачено і в п. 2.13.2 Інструкції про проведення судновий-медичної експертизи.

У разі роз'яснення та забезпечення цього права у підозрюваного, обвинуваченого, що присутній при призначенні та проведенні експертизи, також з' являється можливість ставити на вирішення експерта питання, висловлювати зауваження, худо.

На практиці ці права майже ніколи не забезпечуються і про проведену експертизу обвинуваченого та його захисника як правило, повідомляють вже після закінчення досудового розслідування, що є порушенням права на захист, та є підставою стверджувати про визнання висновку експерта недопустимим доказом (п. 3. ч. 2. ст. 87 КПК).

2. При з' ясуванні повноважень особини що проводити експертизу

2.1. ч. 1. ст. 69 КПК встановлено, що експертом у кримінальному провадженні є особа, яка:

- володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями (як само це встановлюється не зазначено і є підставою для заперечень захисту)

- має право відповідно до Закону України "Про судову експертизу" на проведення експертизи

- якій доручено провести дослідження об' єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та дати висновок з питань, які

· виникають під година кримінального провадження

· стосуються сфери її знань.

Ст. 11 Закону України "Про судову експертизу" встановлено, що не може залучатися в якості суднового експерта особа:

- яка визнана в установленому законом порядку недієздатною,

- яка має не зняту або не погашену судимість,

- на якові протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення або дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації суднового експерта.

Інші обставини, що забороняють доля особини як експерта в судочинстві, передбачаються процесуальним законодавством.

Ст. 9 Закону України "Про судову експертизу" встановлено що судовий експерт має бути:

- атестований та мати свідоцтво,

- зареєстрований в Реєстрі атестованих судових експертів що знаходиться на сайті Міністерства юстиції України (http://old.minjust.gov.ua/ 22253).

Особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесене до державного Реєстру атестованих судових експертів.

А для судово-медичних експертів встановлені й інші вимоги, зазначені в п. 2.21.2 Інструкції про проведення судновий-медичної експертизи відповідно до яких, судово-медичний експерт не має права брати доля у проведенні експертиз та слідчих дійякщо він:

- є потерпілим, цивільним позивачем або відповідачем, свідком або перебуває в родинних стосунках, службовій чи іншій залежності від обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача або відповідача та їх представників, а також якщо наявні інші обставини, які дають підставу вважати, що він особисто, прямо чи побічно зацікавлений у результатах справи.

Таким чином, для того щоб стверджувати про проведення судової експертизи повноважною особою, стороною обвинувачення мають бути надані докази того, що нею перевірені всі вищезазначені обставини щодо повноважень судово-медичного експерта і що даних, які виключають можливість проведення саме цим експертом судової експертизи не виявлено, що майже ніколи не робиться.

Тому в зацікавленого учасника процесу в такому випадку є всі підстави стверджувати, що висновок експерта проведене не повноважною особою, а тому такий висновок є недопустимим доказом.

2.2. Крім того, ч. 2 ст. 69 КПК визначає, що не можуть бути експертами особини, які перебувають у службовій або іншій залежності від сторін кримінального провадження або потерпілого.

На практиці, найчастіше експертизи призначаються до установ системи МВС, що надає адвокатові можливість ставити питання про недопустимість експертизи як доказу з підстав відсутності незалежності експерта, який входити до одного й того самого відомства, що й слідчий, що призначає експертизу, який очолює один керівник. Тому в експерта й слідчого може бути одна зацікавленість у розкритті злочину "у будь - який спосіб", а також наявний вплив на обох керівництва МВС.

Наприклад, у вироку Краснолиманського міського суду Донецької області від 22 листопада 2016 року (КП № 236/2029/16-к) зазначено : у порушення вимог ч.2 ст. 69 КПК України здійснення експертного дослідження було доручено фахівцям відомчої встанови МВС України - Донецькому НДЕКЦ МВС, що ставити під сумнів відсутність службової чи відомчої залежності експерта від органу досудового розслідування)

2.3. Слід звернути увагу й на ті, що судова експертиза відрізняється від дослідження (зміст якого буває ідентичними) саме мірою відповідальності, що встановлена законом для експерта в разі його завідомо неправдивого експертного висновку, відмови без поважних причин від виконання покладених обов' язків у суді, невиконання інших обов' язків, а також недотриманням процедури роз'яснення такої відповідальності, прав та обов' язків експерта, яку не може проводитися формально.

Ч. 2 ст. 102 КПК встановлено, що у висновку експерта обов'язково повинне бути зазначено, що його попереджено про відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов' язків. Вимого попередження про відповідальність міститься також у ст. 4 Закону "Про судову експертизу", ст. 70 КПК, п. 3.2.7 Інструкції про проведення судновий-медичної експертизи худе. Очевидно, що особа не може сама собі щось роз'яснювати або про щось попереджати.

Роз'яснення прав і обов' язків, а також попередження про встановлену Законом відповідальність покладено на слідчого, прокурора (ч. 3 ст. 223 КПК). Цього на практиці майже ніколи не роблять.

Власноручний підпис експерта про ті, що йому відомі статті КК про відповідальність, або його права та обов'язки - не є попередженням належних офіційних осіб (ч. 3 ст. 223 КПК)про суть відповідальності та її наслідки.

Якщо будь-якого учасника процесу, хоч би він був професором права, під година допиту попереджають про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивих відомостей, роз'яснюють його права та обов'язки, так само ця процедура має бути дотримана і щодо експерта. Чого у більшості випадків належним чином не робиться, що є черговою підставою стверджувати про ті, що висновок експерта з такими порушеннями є недопустимим доказом.

3. При проведенні та оформленні експертиз

3.1. У п. 4.2. Правив судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень зазначено, що судновий-медичний експерт встановлює особу обстежуваного за паспортом чи іншим документом, що його замінює. Це робиться не завжди та надає захиснику підстави стверджувати, що експертизу проведене щодо невідомої особиніа тому висновок експерта є недопустимим доказом.

Майже ніколи не зазначається година проведення експертизи (п. 2 ч. 1 ст. 102 КПК), а тільки дата.

3.2. Ч. 3 ст. 101 КПК встановлено, що висновок повинний грунтуватися на відомостях, які експерт сприймав безпосередньо або сморід став йому відомі під година дослідження матеріалів, що булі надані для проведення дослідження.

Дуже часто, особливо під година проведенні судово-медичних експертиз, експерт не проводити жодних досліджень, не знайомиться з матеріалами кримінального провадження, а переписує у висновок експерта дані судово-медичного обстеження, що прямо суперечить вимогам безпосередності.

Навіть для того, щоб використати дані акту медичного обстеження, він має бути експерту напрямів слідчим (прокурором), а з власної ініціативи експерту це робити забороняється (ч. 4 ст. 69 КПК). Тому адвокатові слід звертати увагу на ті, що спрямовувалося експерту для проведення експертизи і хто це направляв.

За необхідності слід вимагати надання супровідних вихідних документів слідчого (прокурора) та вхідні документи експерта, а також звертати увагу на ті, що стосовно цього зазначено у вступній частині експертизи.

У одній зі справ я заявивши таке клопотання:

"Згідно п. 3.2 Інструкції про проведення судновий-медичної експертизи у вступній частині висновку експерта повинне бути зазначено: Прізвище, ім 'я та по батькові, вік, місце проживання, документ, що посвідчує особу (при експертизі потерпілих, обвинувачених та інших осіб), назва і номер кримінальної справи, кількість томів та листів справи, перелік об' єктів та зразків, що надійшли на експертизу (при експертизі за матеріалами справи та експертизі речових доказів).

Нічого з цих вимог в описовій частині експертизи немає. Немає жодних відомостей про направлення якихось медичних документів, або самої потерпілої. Тому зазначена експертиза є недопустимим доказом".

У іншій справі я звернув увагу суду на ті, що в супровідному листі (з підписом про отримання) експерту направлялася лише копія ухвали слідчого про призначення авто-технічної експертизи. У змісті експертизи також не було жодного посилання на матеріали кримінального провадження, а лише на ті данні, що навів у постанові слідчий. Таким чином висновок експерта не грунтувався ані на відомостях, які експерт сприймав безпосередньо, ані на відомостях які стали відомі під година дослідження матеріалів.

На підставі чого подане клопотання про визнання висновку експерта недопустимим доказом.

3.3. Також слід звертати увагу на дотримання правив оформлення висновку експерта, який має містити вступну, описову, дослідну частину та висновки. Кожна з частин викладається з дотриманням встановлених вимог.

У одному з проваджень судово-медичний експерт переписавши у своїх висновок дані з ухвали слідчого та виклав відповіді на його питання, узявши їх з раніше проведеного дослідження. При цьому дослідна частина експертизи, яка повинна містити докладний опис процесу дослідження і всіх виявлених при цьому фактичних даних з вказівкою методів та методик, що застосовувались (ч. 1 ст. 101 КПК), взагалі була відсутня.

Це дало підстави завити про визнання висновку експерта недопустимим доказом.

3.4. Ч. 4. ст. 69 КПК встановлено, що експерт не має права за власною ініціативою збирати матеріали для проведення експертизи.

У моїй практиці трапився випадок, коли у висновку судновий-медичної експертизи було посилання на медичну карту хворобливого, яка згідно з супровідними документами йому не направлялася, і не могла бути спрямована, оскільки в матеріалах кримінального провадження булі відсутні дані про попереднє витребування слідчим якихось медичних документів (що й мали бути направлені на експертизу). На підставі цього захистом було заявлене клопотання про визнання висновку експерта недопустимим доказом.

3.5. Відповідно до ч. 5 ст. 101 КПК висновок експерта не може грунтуватися на доказах, які визнані судом недопустимими.

У рішенні від 30 червня 2008 р. по справі "Гефген проти Німеччини" (скарга № 22978/05) Європейський суд з прав людини вперше застосував вироблену Верховним Судом США доктрину "плодів отруєного дерева", відповідно до якї, якщо джерело доказів є неналежним, то всі докази, отримані з його допомогою, будуть такими ж. У разі застосування цього принципу слід зважати на провову позицію, вироблену ЄСПЛ у п. 73 згаданого рішення :

"Заборона на використання у будь-який спосіб на шкоду обвинуваченому відомостей, отриманих з фактів, про які стало відомо в результаті незаконних дій представників держави (так звана доктрина "плодів отруєного дерева") міцно вкоренилися в правовій традиції Сполучених Штатів Америки … Докази мають бути виключені, однак, тільки якщо незаконність є безпосередньою причиною отримання доказів. Іншими словами, доказ виключається, якщо буде обгрунтовано, що без незаконних дій він не був би отриманий. Правило виключення не застосовується, якщо зв'язок між незаконними діями поліції і отриманням доказів настільки віддалений, що ефект їхнього впливу на результат розсіюється. Це тій випадок, наприклад, коли поліція покладалася на незалежне джерело для відшукання доказів… або коли докази булі б в кінцевому рахунку неминуче однаково виявлені, навіть без порушення будь-якого конституційного положення"

У рішенні від 21 квітня 2011 р. по справі № 42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд зазначив (п. 259), що "… хоча вирішення питання про допустимість доказів є в принципі прерогативою національних судів, а роль Суду обмежується оцінюванням загальної справедливості провадження, докази, здобуті за допомогою заходу, який визнано таким, що суперечить статті 3 Конвенції, потребують окремого підходу. Згідно з практикою Суду допустимість як доказів свідчень, отриманих за допомогою катувань, з метою встановлення відповідних фактів у кримінальному провадженні призводить до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких показань і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження підсудного судом".

Тому важливо встановити:

1) яким чином отримані документи, матеріали,

2) на підставі яких проведене судову експертизу,

3) чи оглянуті та долучені сморід до кримінального провадження в якості речових доказів,

4) чи відкривалися сморід стороні захисту відповідно до вимог ст. 290 КПК?

У одному з кримінальних проваджень моє обгрунтування необхідності визнання висновку експерта недопустимим доказом було таким:

Всупереч вимогам ст. 358 КПК, судом не було досліджено та оголошено відомостей, що містяться у медичних документах, які лягли в основу висновків судновий-медичної експертизи. Сморід не визнавалися речовими доказами. Їх не відкривали стороні захисту.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленому цим Кодексом.

У матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які дані, які б свідчили про ті, що слідчим в передбаченому законом порядку було витребувано з медичного закладу чи отримано дозвіл слідчого судді про тимчасовий доступ до розмов і документів, які булі використані судовими експертами для проведення дослідження.

Таким чином, всупереч вимогам ст.ст. 93, 101 КПКслідчим не було зібрано у встановленому законом порядку жодних медичних документів та відповідно не надано їх експертам для проведення експертизи.

Висновки експертиз не можуть грунтуватись на доказах, які визнані судом недопустимими, тому, вказаний у вироку висновок судновий-медичної експертизи не відповідає вимогам ст. 101 КПК, і суд першої інстанції не вправі був посилатись на нього, як на допустимий доказ вини обвинувачено Д.

Саме такий висновок зроблений в ухвалі Апеляційного суду Івано - Франківської області по справі № 344/11594/13-к від 9 вересня 2014 р.:

"У матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які дані, які б свідчили про ті, що слідчим в передбаченому законом порядку було витребувано з медичного закладу чи отримано дозвіл слідчого судді про тимчасовий доступ до розмов і документів, які булі використані судовими експертами для проведення дослідження, зокрема, історію розвитку дитини, медичну карту стаціонарного хворобливого, протоколи патологоанатомічного дослідження трупа, карту виїзду швидкої медичної допомоги, карти розвитку новонародженого, озирнуло їх та прийнято рішення щодо можливості визнання їх речовими доказами.

Таким чином, всупереч вимогам ст.ст. 93, 101 КПК, слідчим не було зібрано у встановленому законом порядку жодних медичних документів та відповідно не надано їх експертам для проведення експертизи.

Згідно протоколу про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 25.07.2013 року обвинуваченій надано доступ до матеріалів в одному томі на 126 аркушах, в яких знаходились висновки зазначених судових експертиз, однак відсутні медичні документи, за якими проводилося експертне дослідження".

У вироку Івано - Франківського міського суду Івано - Франківської області по справі № 344/4693/15-к від 19 серпня 2016 року зазначено :

"...Відповідно до ст.92 КПК, п.25 рішення Європейського Суду з прав людини у справі "Капо проти Бельгії" (Capeau v Belgium), №42914/98 від 13.01.2005, у кримінальних справах питання прийняття доказів належить досліджувати загалом у світлі пункту 2 статті 6, і вимагає воно, окрім іншого, щоб тягар доказування лежав на стороні обвинувачення

Опис розмов і документів, які вилученні на виконання ухвали слідчого судді від 14.01.2015, матеріали кримінального провадження не містять. Медичні документи речовими доказами у даному кримінальному провадженні не визнавалися, стороні захисту на виконання вимог ст.290 КПК України не надавалися.

Аналогічно у позапроцесуальний спосіб слідчим листом витребувано з СШНМД копію карти виїзду 05.10.2014 для надання медичної допомоги ОСОБА_3 та без будь-яких підтверджуючих отримання документів копію карти виїзду долучено органом досудового розслідування до матеріалів справи.

За таких обставин висновок судновий-медичної експертизи №73 від 02.02.2015-02.03.2015 щодо наявних у ОСОБА_3 тілесних ушкоджень є недопустимим доказом, оскільки грунтується на медичних документах, отриманих з порушенням установленого ст.ст.159, 160,163,165 КПК порядку".

У ухвалі від 6 липня 2016 р. по справі № 761/26986/14-к ВССУ дійшов висновку:

"… встановлені судом обставини щодо порушення порядку вилучення та огляду речових доказів дійсно викликають сумнів в наявності слідів злочину на розмовах, одягу обвинувачених у момент затримання осіб та вилучення розмов за відсутності фіксації їх стану під година вилучення щодо наявності чи відсутності слідів, які в подальшому стали предметом дослідження в ході експертиз.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції дійшов обгрунтованого висновку про ті, що протокол затримання, протокол огляду від 22.01.2014 щодо …, протокол затримання … від 22.01.2014, вилучені у них речові докази згідно постанов слідчого від 29.03.2014, 14.04.2014 не можна вважати допустимими доказами, оскільки отримані з порушенням встановленого порядку КПК.

Оскільки речові докази у справі, які булі отримані з порушенням встановленого порядку та стали предметом дослідження судово-медичних експертиз, визнані судом недопустимими доказами, то висновки судово-медичних також правильно визнані судом недопустимими доказами.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у суді апеляційної інстанції експерт …, підтримавши висновки експертиз № 40,41 від 27.02.2014 року, висновки експертиз № 120,121 від 11.04.2014 року, пояснила, що для дослідження слідчим їй надавалися лише вилучені речі підозрюваних, однак не направлялися зразки крові від трупу невідомого чоловіка для порівняння, а через відсутність такого об' єкту порівняння відсутня й сама можливість порівняння та не було встановлено групову належність крові.

… За таких обставин, колегія суддів погоджується з висновком суду першої та апеляційної інстанції про визнання недопустимими зазначених доказів".

3.5. Зацікавленому учаснику процесу також варто ставити під сумнів методики, застосовані при проведенні експертизи, а також заявляти, що стороною обвинувачення не надано доказів того, що данні методики перевірені на предмет їх допуску для застосування при проведенні експертизи згідно Реєстру методик проведення судових експертиз, доступного на офіційному сайті Мінюсту (http://old.minjust.gov.ua/ 22253), без чого висновок експерта є недопустимим доказом.

3.6. Судовий експерт не може виходити за межі своїх повноважень.

У одному з клопотань з цього питання захистом зазначено: "Дії судмедексперта мають відповідати вимогам: п.16 Ухвали Пленуму ВСУ "Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах" № 8 від 30 травня 1997 р. - Перед судновим-медичним експертом можуть бути порушені питання лише про стан здоров'я підсудного та про можливість надання йому медичної допомоги - амбулаторної, в умовах стаціонару чи в інших спеціально створених умовах.

А тому питання, та відповідь - чи змінювала потерпіла рух чи ні - не входили до компетенції судово-медичного експерта. І суд не мав права посилатися на цю відповідь обгрунтовуючи про це свої висновки у вироку.

Таким чином, можна стверджувати, що законодавство України надає зацікавленим учасникам процесу багато можливостей для того, щоб довести в кримінальному процесі, що чи не кожний висновок суднового експерта отриманий з порушенням встановленої процедури і є недопустимим доказом.

Цьому сприяє у усталена слідчо-судова практика, в якій більшість з перелічених питань взагалі не обговорюються, а часом вимогами закону просто нехтують.

Сподіваюсь, що ці поради допоможуть учасникам процесу в досягненні успіху.

Олег Несінов,

адвокат (м Дніпро)

Усі рішення судів ви можете легко знайти в Системі аналізу судових рішень VERDICTUMствореною для аналітичної роботи з багатомільйонним масивом судових рішень. Якщо ви ще не користуєтеся системою, рекомендуємо замовити тестовий доступ або придбати VERDICTUM.

Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
Увійти
На цю ж тему